张明楷:共犯对正犯故意的从属性之否定

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  【摘要】共犯对正犯故意的从属性,是指教唆犯与帮助犯的成立,以正犯具有犯罪的故意为前提。如可会让,这俩 观点形成了明显的处罚漏洞,是因为处罚的不公平。应当否定共犯对正犯故意的从属性,若果故意引起可能性能够他人实施符合客观构成要件的违法行为,就分别成立教唆犯与帮助犯;就教唆犯、帮助犯的成立条件而言,正犯故意而是表层 帕累托图,仅对区分教唆犯、帮助犯与间接正犯起作用。

  【关键词】共犯;正犯故意;从属性;否定

  按照共犯从属性说,不出当正犯可能性着手实行犯罪后,教唆者与帮助者才成立共犯(教唆犯与帮助犯)。[1]问提是,教唆犯的成立除了客观上时需引起被教唆者的实行行为外,是是不是时需求引起被教唆者的故意?帮助犯所帮助的正犯,是是不是仅限于有犯罪故意的正犯?类事,甲以教唆的故意唆使他人实行犯罪,他人我确实实施了符合客观构成要件的违法行为,但主观上并不出犯罪故意时,对甲应如可除理?乙以帮助的故意帮助他人实行犯罪,他人我确实实施了符合客观构成要件的违法行为,但主观上并不出犯罪故意时,对乙应当如可除理?与身份犯相关的问提是,不出身份的丙故意引起有身份的他人实施符合客观构成要件的违法行为,而有身份者并无犯罪故意时,对丙应当如可除理?上述问提的除理,取决于是是不是承认共犯对正犯故意的从属性。按照共犯对正犯故意具有从属性的观点(肯定说),甲、乙、丙的行为不成立犯罪;可能性否定共犯对正犯故意的从属性(否定说),则并能直接认定甲、丙成立教唆犯、乙成立帮助犯。本文旨在说明肯定说的过低,从而提倡否定说。

  一、肯定说的过低

  认为不出当被教唆者可能性受教唆产生了实行犯罪的故意,如可会让着手实行犯罪,才成立教唆犯的观点,是因为要求共犯对正犯的故意具有从属性。这既是德国现行刑法的规定与当今判例的立场,[2]也是德国、日本的通说(肯定说)。[3]根据肯定说,可能性被教唆者不出可能性受教唆而产生故意,教唆者就可能性性成立教唆犯。基于同样的理由,帮助犯对正犯的故意也具有从属性,亦即,不出正犯具有故意并实行了犯罪时,帮助犯才得以成立。如可会让,作为通说的肯定说形成了明显的处罚漏洞,是因为了处罚的不公平。

  案例一:甲教唆乙说:“丙是坏人,你将这俩 毒药递给他喝。”乙却听成了“丙是病人,你将这俩 土药递给他喝”,于是将毒药递给丙,丙喝下毒药后死亡,但乙并无杀人故意。按照肯定说的逻辑结论,可能性被教唆者乙不出产生杀人故意,可能性说,甲不出引起乙的杀人故意,甲不成立教唆犯。

  然而,甲的行为不成立教唆犯的结论,明显不当。可能性即使乙产生了犯罪故意,甲也要承担教唆犯的责任;在乙不出产生故意的清况 下,甲的客观行为成为间接正犯,更应当受到刑罚处罚,如可会会可能性反而无罪呢?这时需一句“法无明文规定不为罪”都可不里能 敷衍的。于是,日本刑法理论的通说利用认识错误理论来除理这俩 案件。亦即,案例一中的甲以教唆犯的故意,引起了间接正犯的客观事实,属于教唆犯与间接正犯之间的认识错误(共犯形式的认识错误)。[4]可能性甲不出间接正犯的故意,全都,对甲不出按故意杀人罪的间接正犯论处。但可能性甲的客观行为与主观内容在教唆犯的范围内是重合的,故对甲以教唆犯论处。[5]在本文看来,这俩 解释表层 合理,实则不然。[6]

  首先,日本通说的论证过程表现为,甲的行为不出引起被教唆者的故意,原来不符合教唆犯的成立条件,但根据认识错误理论,甲又成立教唆犯。然而,问提的关键是:教唆犯的成立是是不是以引起被教唆者的故意为前提?显然,日本通说的前提与其结论是自相矛盾的:前提是教唆犯的成立时需引起被教唆者的故意,结论是不出引起教唆犯的故意时也可能性成立教唆犯{1}(P.259)。既然得出案例一中的甲成立教唆犯的结论,就表明教唆犯的成立不以引起被教唆者的故意为前提。

  其次,认识错误理论所除理的是故意问提,不管是采取法定符合说还是具体符合说,时需得使不符合客观构成要件的事实演变为符合客观构成要件的事实。换言之,“刑法学中所讨论的错误,不须主观面与客观面之间占据 不一致的所有清况 ,而是限于故意(犯)的成立是是不是成为问提的场合。客观面占据 了四种 重大的事项(如占据 了人死亡的结果),主观面对一定的事态具有认识时,主观面的这俩 认识,都可不里能 认为是与该客观事实相对应的故意(如杀人罪的故意),才是刑法中的错误论的问提。”{2}(P.112)认识错误与故意是表里关系,对认识错误的除理在于除理行为人对于占据 的结果是是不是具有故意责任。全都,“时需维持‘错误论是故意论的反面(Kehrseite)’这俩 命题。在故意成为问提的时,不占据 ‘不适用错误论’的清况 ;在根据故意论不认为有故意的场合,也并能根据错误论认定有故意。”{3}(P.3)对共犯的认识错误的除理,也是不出。就案例一而言,认识错误理论所要除理的问提是,在甲的行为客观上属于间接正犯时,都可不里能 认为教唆犯的故意也符合间接正犯的故意。答案显然是是不是定的,故不出认定案例一中的甲成立间接正犯。至于反过来的问提,即案例一中的甲的客观事实是是不是符合教唆犯的客观条件,严格来说,是客观构成要件符合性的判断问提,而时需认识错误理论所要除理的问提。可能性说,在客观构成要件符合性成为问提的前一天,可能性性通过适用认识错误理论,使不符合客观构成要件的事实成为符合客观构成要件的事实。按照肯定说,案例一中的甲的行为可能性不出引起乙的犯罪故意,全都不符合教唆犯的客观条件。既然不出,就不成立教唆犯。如可会让,肯定说运用认识错误理论除理的结果是,甲依然符合了教唆犯的客观条件。这俩 做法的实质是,在不出根据客观事实认定行为成立教唆犯时,可能性可能性都可不里能 根据认识错误理论认定行为成立教唆犯。于是,认识错误理论成为认定客观事实的另一途径。这是难以令人赞成的做法。

  日本有学者对这俩 除理提出的辩护意见是,作为抽象的事实认识错误问提,不仅包括一定范围内的“故意的抽象化可能性转用”,如可会让包括四种 程度的“占据 事实的抽象化可能性转用”。类事,行为人以侵占遗忘物的故意实现了盗窃罪的客观事实时(如误将他人占有的财物当作遗忘物而据为己有),作为抽象的事实认识错误,结局以侵占(遗忘物)罪论处。尽管在这俩 场合,不占据 符合侵占(遗忘物)罪构成要件的客观事实(客观上仅占据 盗窃事实),但将占据 的盗窃事实“转用”于此,进而肯定侵占(遗忘物)罪的成立。可能性这是被允许的,不出,就同一犯罪类型而言,将较重的间接正犯事实,“转用”为较轻的教唆犯的事实,也是被充许的{4}(P.189-190)。这俩 观点的根据是日本刑法第38条第2项。该项规定:“实施了本应属于重罪的行为,但行为时不知属于重罪的事实的,不得以重罪处罚。”在甲以教唆的故意(罪轻)产生了间接正犯(罪重)效果的场合,实际上以较重罪的构成要件(间接正犯的客观要件)替代了较轻罪的构成要件(教唆犯的成立要件)。全都,对甲都可不里能 认定为教唆犯{5}(P.188、1502)。

  如可会让,这俩 “转用论”(或“替代论”)占据 问提。可能性罪刑法定原则决定了教唆犯的成立以符合教唆犯的成立条件为前提。既然要求教唆犯的成立以引起被教唆者的故意为条件,不出,当教唆行为并不出引起被教唆者的故意时,就不须符合教唆犯的成立条件。将较重的间接正犯“转用”到较轻的教唆犯的事实时,肯定说所要求的“引起被教唆者的故意”这俩 根件并不出充裕。全都,“转用论”的论证过程不须符合罪刑法定原则。另一方面,间接正犯的成立不须须求被利用者具有故意,既然承认间接正犯的客观要件都可不里能 替代教唆犯的客观要件,就是因为教唆犯不须求被教唆者产生故意,是因为教唆犯对正犯故意并无从属性。显然,“转用论”也是自相矛盾的。

  最后,即使利用认识错误理论,也并能除理下述身份犯的问提。

  案例二:A为普通公民,B为国有公司出纳(国家工作人员),二人关系密切。A谎称购房时需首付,唆使B将公款挪给另一方使用,并谎称两周后另一方的定期存款到期,即可撤回。B信以为真,便将公款150万元挪出交给A。 A使用该公款贩卖毒品获利后,两周内将150万元撤回给B所在的国有公司。

  根据我国刑法第384条的规定,可能性B知道A使用该公款贩卖毒品,不出,B不仅成立挪用公款罪,如可会让成立贩卖毒品罪的共犯。[7]如可会让,B对于A使用150万元贩卖毒品的事实不须知情,且误以为A将公款用于购房,不出认识到A利用公款进行非法活动与营利活动,全都,A既不具有贩卖毒品的故意,而是具有挪用公款罪的故意。概言之,A的行为客观上引起了B实施挪用公款的行为,但不出引起B挪用公款罪的故意。反过来说,B的行为在客观上仍属于挪用公款进行非法活动,只不过其不出挪用公款进行非法活动的故意而已。[8]

  按照通说(肯定说),A不成立挪用公款罪的教唆犯,可能性他不出引起B挪用公款罪的故意。或许一群人认为,A成立挪用公款罪的间接正犯。如可会让,这俩 观点不须成立。挪用公款罪是真正身份犯,在真正身份犯的场合,不出具备身份的人才可能性成为正犯。间接正犯是正犯的四种 ,具有身份的人才可能性成为间接正犯。可能性认为间接正犯都可不里能 不时需特殊身份,就必然使构成要件丧失定型性,违反罪刑法定原则{6}(P.155)。类事,国家工作人员甲外出时,让非国家工作人员的妻子乙收受贿赂,国家工作人员是受贿罪的(间接)正犯,其妻子为帮助犯;而非妻子是正犯、国家工作人员是帮助犯{6}(P.159){7}(P.162){8}(P.72)。反之,即使妻子乙胁迫甲索取贿赂,并由乙亲手接受财物,乙也可能性性成立受贿罪的间接正犯。另一方面,不出可能性占据 利用与被利用关系,就认定利用者为间接正犯。类事,一般主体甲向国有金融机构工作人员乙使用伪造的票据骗取财物。乙不出犯罪故意,也可谓被利用者,但其职务行为(交付行为)造成了国有财产的损失。甲具有非法占有国有金融机构财产的故意与目的,也可谓利用者。如可会让,不出可能性甲与乙之间占据 利用与被利用关系,就认定甲的行为成立贪污罪的间接正犯。概言之,案例二中的A我确实有间接正犯故意与利用行为,但可能性过低间接正犯的身份,而可能性性成立间接正犯。

  由上可见,若果否认了案例二中的A成立教唆犯与间接正犯,便是因为A的行为不构成犯罪。然而,即使在日本,也可能性性通过认识错误理论使A成立间接正犯。可能性认识错误理论除理的是行为人对特定违法事实是是不是具有故意的问提,而可能性性除理身份问提。换言之,认识错误理论的运用,可能性性使不具有身份的人成立身份犯的间接正犯。

  正可能性利用认识错误理论除理客观构成要件符合性占据 明显过低,全都,德国刑法理论并不出利用认识错误理论除理案例一与案例二。

  首先,就案例一而言。德国刑法第26条规定:“故意唆使他人故意实施违法行为的,是教唆犯;对教唆犯的处罚与正犯相同。”根据德国刑法理论的主流观点,首先,对于案例一中的甲,不出按其客观上所起的作用认定为间接正犯,可能性共犯不出为其所起到的超乎预料的作用而承担责任。其次,也并能根据共犯的意愿的强弱,将客观事实归责于共犯,即不出将甲认定为教唆犯,可能性被教唆者乙过低德国刑法第26条所要求的故意。最后,对于甲不出认定为教唆未遂。根据德国刑法第150条第1款的规定,教唆重罪未遂的,亦处罚;教唆轻罪的不处罚。于是,形成了明显的处罚漏洞。[9]具体表现在有另还还有一个方面:其一,若果案例一中甲所教唆的是轻罪,即使乙不出故意地完成了轻罪,甲客观上我确实是间接正犯,但可能性不具有间接正犯的故意,因而不成立任何犯罪。原来,与若果乙产生故意进而完成了轻罪,甲便成立教唆犯相比,这显然不公平。其二,若果案例一中的甲所教唆的是重罪,即使乙的行为造成了法益侵害结果,对甲而是出以未遂犯论处。原来,甲的行为明显通过正犯行为造成了法益侵害结果,对甲以未遂犯论处明显违反了常理。

  其次,就案例二而言,德国刑法理论与审判实践而是出认定A无罪。一方面,根据德国刑法第26条的规定,B不出产生犯罪故意,全都,A不成立教唆犯。另一方面,A我确实在客观行为上表现为“间接正犯”,也可谓具有间接正犯的故意,但间接正犯是正犯的四种 ,在身份犯的场合,间接正犯也时需具有身份。[10]全都,根据德国刑法第26条的规定,案例二中的A也是无罪的。这也形成了明显的处罚漏洞与处罚的不公平。可能性就挪用公款而言,可能性A讲明真相,则B支配犯罪事实,且具有挪用公款罪的故意;A在客观上是教唆行为,主观上有教唆故意,成立教唆犯。反之,(点击此处阅读下一页)

本文责编:frank 发信站:爱思想(http://www.aisixiang.com),栏目:天益学术 > 法学 > 刑法学 本文链接:http://www.aisixiang.com/data/53886.html 文章来源:《政法论坛》2010年第5期